ВПРАВЕ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧИТЫВАТЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ РАСХОДЫ В СУММЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА?. Письмо. Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве. 23.01.06 20-08/3582

                   ВПРАВЕ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧИТЫВАТЬ
              ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ РАСХОДЫ
          В СУММЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА?

                                ПИСЬМО

         УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ

                          23 января 2006 г.
                             N 20-08/3582

                                 (Д)


     В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  252 Налогового кодекса РФ
налогоплательщик  уменьшает  полученные  доходы на сумму произведенных
расходов  (за  исключением расходов, указанных в статье 270 Налогового
кодекса РФ).
     При   этом  расходами  признаются  обоснованные  и  документально
подтвержденные  затраты  (а  в случаях, предусмотренных статьей 265 НК
РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
     Расходами   признаются   любые   затраты  при  условии,  что  они
произведены  для осуществления деятельности, направленной на получение
дохода.
     В статье 256 Налогового кодекса РФ определено, что амортизируемым
имуществом  для  целей  налогообложения  прибыли признаются имущество,
результаты    интеллектуальной    деятельности    и    иные    объекты
интеллектуальной  собственности, которые находятся у налогоплательщика
на  праве  собственности (если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ),
используются  им  для извлечения дохода и стоимость которых погашается
путем  начисления  амортизации.  Амортизируемым  имуществом признается
имущество  со  сроком  полезного  использования  более  12  месяцев  и
первоначальной стоимостью более 10 тыс. руб.
     Согласно  статье  257  НК  РФ нематериальными активами признаются
приобретенные   и   (или)   созданные   налогоплательщиком  результаты
интеллектуальной   деятельности   и   иные   объекты  интеллектуальной
собственности   (исключительные   права   на   них),   используемые  в
производстве  продукции  (выполнении  работ,  оказании  услуг) или для
управленческих  нужд  организации в течение длительного времени (свыше
12 месяцев).
     Следует  иметь  в  виду, что для признания нематериального актива
необходимо    наличие    способности    приносить    налогоплательщику
экономические  выгоды  (доход),  а  также  наличие  надлежащим образом
оформленных    документов,    подтверждающих    существование   самого
нематериального    актива    и    (или)    исключительного   права   у
налогоплательщика  на  результаты интеллектуальной деятельности (в том
числе  патенты,  свидетельства,  другие  охранные  документы,  договор
уступки (приобретения) патента, товарного знака).
     На   основании   подпункта   4  пункта  3  статьи  257  НК  РФ  к
нематериальным активам, в частности, относится исключительное право на
товарный  знак,  знак  обслуживания,  наименование места происхождения
товаров и фирменное наименование.
     Первоначальная  стоимость  амортизируемых  нематериальных активов
определяется  как  сумма  расходов  на  их  приобретение  (создание) и
доведение  их  до состояния, в котором они пригодны для использования,
за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.
     В  соответствии  с  подпунктом  8  пункта  2  статьи 256 НК РФ не
подлежат     амортизации    приобретенные    права    на    результаты
интеллектуальной   деятельности   и   иные   объекты  интеллектуальной
собственности,  если по договору на приобретение указанных прав оплата
должна производиться периодическими платежами в течение срока действия
указанного договора.
     Если  организацией  приобретены  в  соответствии  с установленным
законодательством  порядком  неисключительные  права  на использование
товарного  знака,  данное имущество не является амортизируемым (статьи
256 и 257 НК РФ).
     В  подпункте  37  пункта  1  статьи  264 НК РФ установлено, что к
прочим  расходам, связанным с производством и реализацией, относятся в
том  числе  периодические  (текущие) платежи за пользование правами на
результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
(в  частности,  правами,  возникающими  из  патентов  на  изобретения,
промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности).
     Статьей  138 ГК РФ предусмотрено, что к объектам гражданских прав
относится,   в   частности,   исключительное  право  (интеллектуальная
собственность)   гражданина   или   юридического  лица  на  результаты
интеллектуальной   деятельности   и   приравненные   к   ним  средства
индивидуализации   юридического   лица,   индивидуализации  продукции,
выполняемых  работ  или  услуг (фирменное наименование, товарный знак,
знак обслуживания и т.п.).
     Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может
осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.
     Согласно  статье  1  Закона  РФ  от 23.09.92 N 3520-1 "О товарных
знаках,   знаках   обслуживания  и  наименованиях  мест  происхождения
товаров"  (далее  -  Закон N 3520-1) товарный знак и знак обслуживания
представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров,
выполняемых  работ  или  оказываемых  услуг юридических или физических
лиц.
     Право  на  использование товарного знака может быть предоставлено
владельцем  товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по
лицензионному договору (ст. 26 Закона N 3520-1).
     Кроме   того,   на  основании  главы  54  ГК  РФ  передача  права
пользования  в  предпринимательской  деятельности фирменного товарного
знака   правообладателя  осуществляется  в  соответствии  с  договором
коммерческой концессии.
     Согласно  статье  1027  ГК  РФ по договору коммерческой концессии
одна  сторона  (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне
(пользователю)  за вознаграждение на срок или без указания срока право
использовать  в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
исключительных  прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право
на   фирменное   наименование   и   (или)   коммерческое   обозначение
правообладателя,  на  охраняемую  коммерческую  информацию, а также на
другие   предусмотренные   договором  объекты  исключительных  прав  -
товарный знак, знак обслуживания.
     В   пункте   2   статьи  1028  ГК  РФ  установлено,  что  договор
коммерческой    концессии    регистрируется   органом,   осуществившим
регистрацию  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя,
выступающего по договору в качестве правообладателя.
     В  соответствии  со статьей 1030 ГК РФ вознаграждение по договору
коммерческой     концессии     может    выплачиваться    пользователем
правообладателю   в  форме  фиксированных  разовых  или  периодических
платежей,  отчислений  от  выручки  или  в иной форме, предусмотренной
договором.
     Таким  образом,  если  товарный  знак служит для индивидуализации
оказываемых  в  отчетном  (налоговом)  периоде  организацией услуг, то
расходы,   связанные   с   уплатой  периодических  платежей  за  право
пользования   товарным   знаком   в   соответствии   с  заключенным  в
установленном  порядке  и  действующим  на  момент уплаты лицензионным
договором  (договором  коммерческой  концессии)  и  произведенные  для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода в этом же
отчетном  (налоговом)  периоде, могут учитываться в качестве расходов,
уменьшающих налоговую базу за отчетный (налоговый) период.

Заместитель
руководителя Управления
советник налоговой службы III ранга
                                                         Г.А. Суворова
23 января 2006 г.
N 20-08/3582